Меню

Наследственное право курсовая работа 2018

Работ в текущем разделе: [ 555 ] Дисциплина: Семейное право На уровень вверх

Тип: Курсовая работа | Цена: 650 р. | Страниц: 29 | Формат: doc | Год: 2012 |
КУПИТЬ | Получить демо-версию работы бесплатно

Данная работа была успешно защищена, продается в таком виде, как есть. Изменения, а также индивидуальное исполнение возможны за дополнительную плату. Если качество купленной готовой работы с сайта не соответствует заявленному, мы ВЕРНЕМ ВАМ ДЕНЬГИ или ОБМЕНЯЕМ на другую готовую работу. Данная гарантия действует в течение 48 часов после покупки работы.

Вы можете получить её по электронной почте (отправляется сразу после подтверждения оплаты в течение 3-х часов, в нерабочее время возможно увеличение интервала). Для получения нажмите кнопку «купить» выше.

Также работу можно получить в московском офисе, либо курьером в любом крупном городе России (стоимость услуги 600 руб.). Желаете просмотреть часть работы? Обращайтесь: ICQ 15555116, Skype dip-master, E-mail info @ dipmasters.com. Звоните: (495) 972-80-33, (495) 972-81-08, (495) 518-51-63, (495) 971-07-29, (495) 518-52-11, (495) 971-76-12, (495) 979-43-28.

1. Понятие и значение наследования 5

1.1. Сущность наследования 5

1.2. Общие положения наследования по закону 8

1.3. Право на обязательную долю в наследстве 10

2. Очередность при наследовании 12

2.1. Наследники первой очереди 12

2.2. Наследники второй и последующих очередей 17

2.3. Наследования по закону нетрудоспособными иждивенцами 19

Список литературы 29

Актуальность темы. Произошедшие в нашем государстве радикальные перемены затронули социально-экономическую, политическую и правовую стороны жизни общества. Изменение политического строя, экономической основы и развитие новых производственных отношений повлекли за собой и существенное изменение социальной структуры общества. Благодаря произошедшим переменам, в России образовался широкий круг собственников, а следовательно, возник вопрос о сохранении имущества в собственности как конкретных лиц, так и семьи в целом. Все это не могло не вызвать повышенный интерес общества к вопросам наследственного права.

В действующей третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации, в отличие от кодифицированных актов прежних лет, роль первого плана отводится наследованию по завещанию. Несмотря на это, в нашей стране более распространено наследование по закону, нежели по завещанию. Ученые это явление связывают с низким уровнем не только благосостояния граждан, но и правовой культуры, а также с отсутствием привычки к самостоятельному принятию ответственных решений, связанных с волеизъявлением.

Парадоксально, но факт, что российские граждане весьма часто оставляют правовое регулирование проблем одной из самых личных и самых важных сфер своей жизни — наследственной, исключительно на усмотрение государства. В связи с этим огромное значение приобретают вопросы о наследовании по закону.

Наследование по закону имеет место в случае, если оно не отменено или не изменено завещанием.

Цель работы — исследовать наследование по закону. Исходя из цели работы, разработаны следующие задачи: определить понятие и значение наследования; изучить очередность при наследовании.

Объектом исследования является институт наследственного права.

Предметом исследования является порядок наследования.

Методы исследования. Проведенное исследование опирается на диалектический метод научного познания явлений окружающей действительности, отражающий взаимосвязь теории и практики. Обоснование положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в работе, осуществлено путем комплексного применения следующих методов социально-правового исследования: правового, статистического и логико-юридического.

Современное правовое регулирование отношений по наследованию имущества, подобно регулированию отношений собственности, носит комплексный, межотраслевой характер. Оно состоит, во-первых, в установлении с помощью конституционных и гражданско-правовых норм самой возможности наследовать и завещать имущество. Во-вторых, нормами гражданского права определяются правомочия граждан по распоряжению своим имуществом на случай смерти и границы их свободного усмотрения. В-третьих, сюда относятся и правовые способы защиты наследственных прав граждан от посягательств со стороны других лиц. В эту группу входят нормы гражданского и уголовного права о защите отношений по наследованию имущества.

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года

2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1 января 1996 г. — №1.

3. Часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. — 3 декабря 2001 г. — №49. — Ст. 4552.

4. Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. №147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 3 декабря 2001 г. — №49. — Ст. 4553.

5. Барщевский М.Ю. Наследственное право. Учебное пособие. — М.: Белые Альвы, 2006

6. Васильева М.В. Как грамотно составить завещание // Законодательство. — №4. — апрель 2007

7. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право: курс лекций. — М.: Юрайт, 2007

8. Гражданское право. Том 2. / Под ред. Е.А. Суханов. — М., 2007

9. Гущин В.В. Наследственное право: учеб. Пособие — М.: Дашков и Ко, 2007

10. Зайцева Т., Крашенинников П.В. Наследственное право: Комментарий законодательства и практика его применения. — М., 2008

11. Интервью с Е.А. Сухановым, доктором юридических наук, профессором, заведующим кафедрой гражданского права, деканом юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова // Законодательство. — №8. — август 2005

12. Краюшкин И. А. Институт наследования: прошлое, настоящее, современные тенденции развития // Нотариус, 2009, №1

13. Маслович А. Наследование по завещанию и закону // Сборник АКДИ. — М, 2007

14. Никифоров А. В. Наследственное право России: Учебное пособие. — М.: Экзамен, 2008

15. Пергамент М. Я. «Пределы наследования» в гражданском праве //Цивилист. -2009. — № 1

16. Попов Ю.Г., Бунич Г.А., Гончаров А.А., Кутузов О.В. Что такое наследство и как его правильно оформить. — М.: Элит, 2008

17. Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Елисеев И.В. Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть третья. — М., 2008

18. Смирнова В. Ю. Проблемы наследования предприятия как имущественного комплекса // Северо-Кавказский юридический вестник. -2009. — № 1

19. Советское гражданское право. Часть 2. / Под ред. Смирнов В.Т. Толстой Ю.К., Юрченко А.К. — Л., 1982

20. Хальскерберг Б. Наследование по закону нетрудоспособными иждивенцами: комментарий ГК // Российская Юстиция. — №7. — 2008

21. Харитонова Ю. Практические Вопросы применения норм ГК РФ о наследовании по закону // Опыт правоприменения. — М, 2007

22. Храмцов К. Обеспечение свободы завещания наследодателя // Российская юстиция. — 2008. — №11

23. Ярошенко К.Б. Порядок наследования имущества // Вестник МГУ — сер.5 — 2007, №5

24. Ятрушев Б.В. Завещание и доверенность. // Вестник МГУ — сер.5 — 2007, №5

Наследственное право

Все приложения, графические материалы, формулы, таблицы и рисунки работы на тему: Наследственное право (предмет: Государство и право) находятся в архиве, который можно скачать с нашего сайта. Приступая к прочтению данного произведения (перемещая полосу прокрутки браузера вниз), Вы соглашаетесь с условиями открытой лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная (CC BY 4.0) .

реферат по дисциплине Государство и право на тему: Наследственное право; понятие и виды, классификация и структура, 2016-2017, 2018 год.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БЕЛГОРОДСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра государственно-правовых дисциплин

Дисциплина Римское право

по теме №5 : «Наследственное право»

Автор: преподаватель кафедры ГосПД

старший лейтенант милиции

Белгород — 2008 г.

Наследственное право в период раннего римского права.

Наследственное право в период республики и империи.

Наследственное право в законодательстве Юстиниана.

Под наследственным правом в Древнем Риме понималось собрание правил, регулирующих порядок перехода имущества от умершего лица (deflinctus) к наследникам (heres).

В истории римского наследственного права мы четко прослеживаем тенденцию движения от установленного традицией порядка наследования семейного имущества членами агнатической семьи и скованности в праве завещательных распоряжений к полной свободе завещаний, затем к огра-ничению этого права и детализированной регламентации всей сферы на-следования. Одновременно наблюдался процесс расширения права насле-дования кровными родственниками (когнатами) и преодоление раннего формализма наследственного права.

Понятие и содержание наследования тесно связаны с ха-рактером римской семьи, с интересами сохранения семейного организма как целого и обеспечением взаимных прав и обязанностей его членов.

Наследование есть преемство наследником прав и обязанностей на-следодателя в частноправовой сфере, или «преемственность во всех правах умершего» (Юлиан). Различалось наследование по закону и по завещанию (см. рис. 2). Наследство открывалось смертью наследодателя. а вступление в наследство осуществлялось с момента выражения воли наследником. Уже в раннеримском праве утверждается принцип универсальности преем-ства, который воспроизводится и в законодательствах современных госу-дарств. Универсальное преемство означало, что наследник принимал на себя всю совокупность прав и обязанностей, льгот, выгод и обременений, принадлежащих наследодателю; наследник как бы замещал наследодателя в его правовом положении к моменту кончины. Складывается и понятие «сингулярное преемство» — предоставление тому или иному лицу отдель-ных прав (отказы, легаты) без обременения какими-либо обязанностями.

Рассмотрим порядок наследования семейного имущества в различ-ные периоды истории римского права.

Наследственное право в период раннего римского права

РАННЕЕ РИМСКОЕ ПРАВО (цивильное право) предпочтение от-давало наследованию по закону. Наследство переходило агнатам не произ-вольным усмотрением наследодателя, но обычаем, традицией. В наследо-вании не участвовали даже дети, вышедшие из-под власти отца и не вхо-дившие в состав патриархальной семьи. Они могли стать наследниками в том случае, если у наследодателя не оказывалось родственников-агнатов.

Согласно очередности наследования, в первую очередь включались «свои домашние», находившиеся под властью домовладыки: жена, дети, усыновленные. Они делили имущество поровну. «Свои домашние» при-знавались вступившими в наследство с момента его открытия. Считалось, что они не приобретали новое, а лишь вступали в управление своим (се-мейным) имуществом, они обязывались к вступлению в наследство. Если же пассив в наследственной массе превышал актив, то принятие наследства становилось обременительным. Поэтому позже претор стал отказывать в иске кредиторам к тем наследникам, которые фактически не принимали наследство.

Законами XII таблиц признавалось и право завещания, которое рас-сматривалось сначала как исключение и требовало утверждения в куриатных собраниях. Лишение наследства без достаточных оснований рассмат-ривалось как безумие (furor) и считалось не имеющим силы. Завещание могло быть оформлено объявлением воли завещателя в народном собра-нии, посредством совершения обряда манципации или объявлением вои-ном своей воли в строю перед сражением.

Наследственное право в период республики и империи

В ПЕРИОД РЕСПУБЛИКИ И ИМПЕРИИ разрабатываются ос-новные положения римского наследственного права. Завещать могли лица, обладавшие завещательной правоспособностью (к ним не относились ду-шевнобольные, малолетние, осужденные за некоторые преступления). Ес-ли умерший не имел наследников, то имущество считалось выморочным, и в древнейший период истории Рима его мог захватить любой желающий. Позже такое имущество стало переходить казне (fiscus).

С момента открытия наследства и до вступления наследника в свои права, оно считалось ничейным («лежачее наследство»).

При превышении в наследстве пассива над активом наследник мог отказаться от наследства или произвести его опись, с тем чтобы ответить по долгам наследователя лишь в пределах описанного имущества.

При принятии наследства происходило слияние имущества наслед-ника и наследодателя. При этом у наследника могло быть много своих дол-гов, поэтому, чтобы защитить интересы кредиторов наследодателя, им бы-ло дано преимущественное право удовлетворения своих требований из на-следуемого имущества.

При посягательстве на права наследника, например, при отказе в вы-даче той или иной вещи, ему давался виндикационный иск — об истребова-нии вещи из чужого незаконного владения.

В республиканский период деятельностью претора кровные родст-венники (когнаты) получают преимущественное право наследования. Сна-чала претор предоставлял право наследования тем, кто не конкурировал с наследником по цивильному праву. Если же цивильный наследник заявлял требование о наследстве, то оно ему и передавалось. Позже претор средст-вами своей власти стал активно защищать наследственные права кровных родственников, если считал такое справедливым. При этом он отказывал в иске цивильным наследникам. Так складывалось наследование по преторскому праву, которое стало разновидностью бонитарной собственности.

В позднереспубликанском Риме с переходом от коллективной, в том числе семейной собственности, к индивидуальной частной собственности сложился своеобразный культ завещания.

Завещание (testamentum) — это распоряжение наследодателя относи-тельно своего имущества на случай смерти. Со временем сложились формальные требования к завещанию (оно могло быть как письменным, так и устным, совершалось в присутствии семи свидетелей, скреплялось подписями наследодателя и свидетелей). Это был обычный частный тестаментум. Допускалось также и публичное завещание, которое со времен домината осуществлялось при помощи органов государственной власти — маги-страта, судьи и т.д. Обязательными требованиями к завещанию были: ука-зание наследодателя и наследников, определение наследственных долей, соблюдение формы завещания.

Чрезмерно широкое наследование по завещанию при расшатанности устоев римской семьи, в свою очередь, способствовало ослаблению семей-ных уз. Тогда-то и принимаются меры по ограничению права завещатель-ных распоряжений: холостые мужчины в возрасте 25-60 лет и женщины в возрасте 20-50 лет, не состоящие в браке и не имеющие детей, не могли получать по завещанию, а состоящие в браке, но не имеющие детей, полу-чали только половину завещанного.

Право завещаний ограничивалось и установлением обязательной до-ли наследников по закону. Сначала эта доля равнялась четверти наследуе-мого имущества, позже она была увеличена. Если наследодатель лишал родственников наследства, то суд мог удовлетворить их требование о вы-даче доли наследства, считая это справедливым и прибегая к фикции, что; наследодатель при составлении завещания был не в своем уме.

В завещании наряду с указанием наследника мог быть установлен завещательный отказ (легат) — распоряжение на случай смерти о предос-тавлении определенному лицу какого-либо права, иной выгоды за счет ос-тавляемого наследства. Легат представлял собой сингулярное преемство. Предоставление легата не могло сопровождаться возложением на легатария (получателя легата) какой-либо ответственности, например, за долги наследодателя. Нельзя было обременять легатом наследников по закону. Легат устанавливался только в завещании либо особым актом. При Августе легат мог устанавливаться кодициллами (письменное пожелание умершего по распределению наследства).

Существовали правовые способы обеспечения выполнения легата, если наследник воспротивится этому: для защиты своих прав легатарии могли применять виндикационные иски (rei vindicatio) и завещательные иски (actio testamento). При Юстиниане легатарии могли обезопасить себя путем законной ипотеки на все наследство. Особое положение занимали фидеикомиссы (поручения совести).

Фцдеикомисс. (fldeicommissum) — неформальная просьба, с которой наследодатель обращался к наследнику и просил его что-либо дать или ис-полнить третьему лицу за счет получаемого наследства. Эта просьба могла быть обращена и к легатарию или к другому лицу, которое за вознаграж-дение что-либо даст или исполнит третьему лицу. Лицо, получающее воз-награждение, именовалось фидеикомиссарием, а лицо, к которому была обращена просьба, называлось фидуциарном.

Фидеикомисс мог устанавливаться самыми разнообразными спосо-бами: по завещанию, кодициллами и устно.

Предметом фидеикомисса были отдельные вещи наследодателя и в виде исключения — все наследство.

Цель фидеикомисса — предоставление правомочий лицам, которые не могли назначаться наследниками по тем или иным причинам, а наследодатель не хотел обременять их пассивным наследством.

Универсальный фидеикомисс возникал тогда, когда предметом фи-деикомисса являлось все наследство. Посредством универсального фидеи-комисса завещатель просил наследников предоставить актив наследства фидеикомиссарию, в то время как долги по наследству оставались за на-следниками. По этой-то причине наследники и не хотели принимать на-следство.

Завещание признавалось ничтожным, если не была соблюдена фор-ма, а также если завещание было составлено под влиянием заблуждения, обмана, принуждения. Наследовать не могли дети государственных пре-ступников и лица, не зачатые к моменту открытия наследства.

Наследственное право в законодательстве Юстиниана

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЮСТИНИАНА сохраняет основы насле-дования, выработанные в предыдущее время. Устраняется былой форма-лизм, подтверждается преимущественное право наследования за кровными родственниками. В целом, нормы, установленные деятельностью претора, приобретают главенствующее значение. Преобладающим становится письменное оформление завещания, но признавались и устные завещания, сделанные в присутствии семи свидетелей. При Юстиниане фидеикомиссы в значительной части перестали отличаться от легатов. Была определена ответственность за расхищение «лежачего наследства».

Законодательство Юстиниана устанавливало пять степеней родства, классов наследников. Между родственниками одной и той же степени род-ства наследство делилось поровну. Если наследство не принято высшим классом, оно переходило к низшему классу.

К. первому классу наследников относились нисходящие родственники — сыновья, дочери, а также внуки и правнуки, которые наследовали долю своих родителей лишь в случае их смерти ко времени принятия наследства. Ко второму классу относились восходящие родственники — отец. мать, дед и т.д., а также полнородные братья и сестры.

К третьему классу относились неполнородные (единокровные, еди-ноутробные) братья, сестры.

Четвертый класс наследников составляли все остальные боковые родственники. Также и здесь ближайшая степень родства исключала даль-нейшую.

Наконец, в пятую очередь призывался к наследованию переживший супруг. При этом за «бедной вдовой» (не имеющей собственного имущества, достаточного для достойного проживания) признавалось право на обяза-тельную долю в размере четверти наследства. Если, однако, имелось более трех детей, вдова наследовала наравне с детьми.

В заключение отметим, что самым существенным в наследственном праве классического периода стало считаться признание права на наслед-ство и за теми кровными родственниками (когнатами), которые прежде его не имели. Первыми наследовали, конечно, дети, затем внуки. Когда же не осталось ни тех, ни других, к наследованию призывались братья, дядья, племянники.

В интересах старых римских фамилий и для обуздания произвола, явившегося следствием гипертрофированного господства частной собст-венности, в римское право были внесены нормы, ограничивающие свободу завещательных распоряжений. Ближайший родственник умершего, если его обошли наследством, имел право, по крайней мере, на одну четвертую часть того имущества, которое он получил бы при отсутствии завещания. Таким образом, в право вводился принцип обязательной доли наследова-ния, сохранившийся до наших дней.

Итак, римское частное право выработало важнейшие понятия инсти-тута наследования, и ряд его конкретных положений воспринят современ-ными правовыми системами, в том числе российским гражданским правом (сингулярное и универсальное преемство; обязательная доля наследования; завещательный отказ; письменная форма составления завещания; переход имущества государству при отсутствии наследников; выдел причитающей-ся наследственной доли зачатому, но еще не родившемуся ребенку; лише-ние права наследования тех наследников, которые совершают противо-правные действия против наследователя; появление в новом Гражданском кодексе виндикационного иска в практически неизменном виде и т.д.). Во-обще, введенная в действие с 1 марта 2002 года часть третья ГК РФ, в ко-торую входит и раздел пятый «Наследственное право», в отличие от ГК РСФСР приоритетным признает наследование по завещанию, а не по зако-ну. А это не что иное, как следование римско-правовым традициям Запада, в духе которых составлен весь раздел кодекса, посвященный наследова-нию.

Подводя итоги, отметим, что в большинстве гражданско-правовых институтов прямо или косвенно можно обнаружить следы несомненного влияния римских частноправовых конструкций и подходов. Именно они дают большие основания для отнесения российского гражданского права к континентальной правовой системе, в основе которой лежит римское част-ное право.

Современная кодификация гражданского права России, вызванная потребностями правового оформления перехода к рыночной организации хозяйства, не может впрямую основываться на институтах римского част-ного права, ибо сама экономическая организация общества неизмеримо ус-ложнилась. Появились отношения и соответствующие им институты, неиз-вестные классическому римскому праву (компании и другие юридические лица, ценные бумаги, авторские, патентные и другие исключительные пра-ва, многие нетрадиционные виды договоров — лизинг, факторинг и т.д.). поэтому новое гражданское законодательство России должно прежде всего учитывать реалии современного рыночного оборота, в том числе междуна-родного, а также отечественные традиции.

Вместе с тем, основные идеи частноправового регулирования иму-щественных отношений, берущие начало именно в римском частном праве, безусловно, сохраняют свое значение и настоящее время. Более того, необ-ходимо учитывать их огромное учебно-методическое значение. На инсти-тутах римского частного права воспитывались и будут воспитываться мно-гие поколения российских юристов. Безупречная логика и стройность юридических конструкций, их практическая направленность и совершен-ствование по мере развития соответствующих жизненных отношений яв-ляют собой образец юридической культуры, который еще очень долгое время будет использоваться при подготовке юристов в российских универ-ситетах и институтах.

Римское частное право остается для нас не только частью мирового культурного наследия, но и основой преподавания в юридических вузах, а его подходы к созданию цивилистических конструкций — образцом для за-конотворческой деятельности в современных условиях.

1. Маслова И.С. Римское право: Учебное пособие. — М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2002.

2. Новицкий И.Б. Римское право. — Изд. 6-е, стереотипное. — М.: ТЕИС, 2002.

3. Омельченко О.А. Основы Римского Права: Учебное пособие. — М.: Мануск-рипт, 2002.

4. Римское частное право: Учебник. / Под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. — М.: Юристъ, 1996.

5. Савельев В.А. Римское частное право/ Проблемы истории и теории/. — М.: Юристъ, 1995.

6. Смирнова Н.Н. Римское право: Конспект лекций. — СПб.: Михайлов, 2000.

7. Хутыз М.Х. Римское частное право: Курс лекций. — М.: Былина, 1994.

8. Черниловский 3.М. Римское частное право: Элементарный курс. — М.: Юрист, 2001.

9. История Римского права. Классика Российской цивилистики.И. А. Покровский М. Статут. 2004. С. -540.

10. Римское частное право: учебник под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского М. Юриспруденция. 2005. С.- 448.

11. Римское частное право: Учебник для ВУЗов Д. В. Дождев; Нерсесянс В. С. -2-е издание изм. И доп. М: Норм. 2003. С. -784.

Основные понятия наследственного права. Наследственная масса как совокупность имущественных и некоторых личных неимущественных права и обязанностей наследодателя. Наследственные правоотношения с иностранным элементом.

Основные понятия наследственного права. Субъектный состав наследственных правоотношений. Наследование по закону и по завещанию. Наследственная масса как имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности наследодателя.

Общие положения о наследовании. Основания наследования. Наследование по завещанию. Наследование по закону. Приобретение наследства. Наследование отдельных видов имущества. Новый гражданский кодекс.

Наследование и субъекты наследственных правоотношений. Срок вступления в наследство. Наследование по завещанию и его формы. Условия действительности и недействительности завещания. Легаты и фидеикомиссы. Дарение в случае смерти. Ограничения легатов.

Основные аспекты и значение наследования в международном праве, его понятие и сущность. Универсальное правопреемство. Наследование по завещанию, по закону. Наследственные права иностранцев в Российской Федерации и российских граждан за границей.

История Вавилона того времени. История нахождения «Кодекса Хаммурапи». Судебники — первые законы. Законы Хаммурапи — шестого царя первой вавилонской династии. Структура судебника. Брачно-семейное право. Наследственное право.

Общие предпосылки появления предприятия. История становления предприятия на Руси в IX — XII вв. Наследование предприятия в XIV — XVII веках, в XVIII — начале XIX веках, во второй половине XIX — начале XX века. Наследование торгового предприятия.

Понятие наследования, переход имущества умершего наследователя к другим лицам в порядке универсального правопреемства. Наследование по завещанию, по закону. Приобретение наследства, отказ от него, охрана наследства, свидетельство о праве на наследство.

Анализ наследования в системе гражданского права: время и место открытия, основания преемства по закону (согласно степени родства, нетрудоспособными иждивенцами), по завещанию. Принятие (согласно заявлению, фактическими действиями) и отказ от наследства.

Основные понятия наследственного права. Наследование по закону и по завещанию. Правовые категории наследственного права: время и место открытия наследства, принятие наследства. Основные задачи, решаемые институтом наследования, его предмет и значение.

Общие вопросы принятия предприятия по наследству. Проблемы сохранения предприятия как единого комплекса, используемого для осуществления предпринимательской деятельности. Меры по охране предприятия как имущественного комплекса и управление им.

Этапы развития наследственного права России. Понятие срока в праве. Срок принятия наследства и восстановление срока его принятия. Сроки исковой давности в наследственных правоотношениях. Соотношение понятий момента смерти и времени открытия наследства.

Время открытия наследства как срок возникновения наследственных правоотношений. Определение момента смерти и времени открытия наследства. Сроки существования наследственных прав, наследственное правопреемство. Исковая давность в наследственных делах.

Понятия, основания и устранение от наследования. Время и место открытия наследства. Установление дееспособности завещателя. Наследственные правоотношения как самостоятельная категория наследственного права. Субъекты наследственных правоотношений.

Наследственное право

Все приложения, графические материалы, формулы, таблицы и рисунки работы на тему: Наследственное право (предмет: Государство и право) находятся в архиве, который можно скачать с нашего сайта. Приступая к прочтению данного произведения (перемещая полосу прокрутки браузера вниз), Вы соглашаетесь с условиями открытой лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная (CC BY 4.0) .

курсовая работа по дисциплине Государство и право на тему: Наследственное право; понятие и виды, классификация и структура, 2016-2017, 2018 год.

Тихоокеанский государственный университет

Дальневосточный юридический институт

КАФЕДРА: гражданского права и предпринимательской деятельности

Курсовая по «римскому праву»

1. Понятие наследования 3

  • 1.1. Субъекты наследственных правоотношений 3
  • 2. Срок вступления наследства 10
  • 3. Наследование по завещанию 12
  • 3.1. Формы завещания 13
  • 3.2. Содержание завещания (условия действительности) 17
  • 3.3. Недействительность завещания 18
  • 4. Наследование по закону 20
  • 5. Легаты (legatа) и фидеикомиссы (fideicommissа). 30
  • 5.1. Дарение в случае смерти 30
  • 5.2. Ограничения легатов 31
  • 5.3. Фидеикомиссы 32
  • 5.4. Дарение в случае смерти 34
  • 6. Ответственность наследников по долгам наследодателя 35
  • Выводы 36
  • Список рекомендуемой литературы 37

1. Понятие наследования

1.1. Субъекты наследственных правоотношений

Римское наследственное право (т.е. регулирование порядка перехода прав и обязанностей частноправового характера после умершего к другим лицам) самым тесным образом было взаимосвязано с понятием римской семьи и институтами семейного права. Эта историческая связь была настолько значительной, что позволяла отдельным правоведам делать заключение о том, что все коренные принципы римского наследственного права черпают свое основание не в естественном праве (которое должно побуждать отца обеспечить своих детей и близких после своей смерти), но в публично-правовых предписаниях, которые, прежде всего, имели бы в виду интересы сохранения семейного организма и взаимных прав и обязанностей членов римской семьи. Общая историческая эволюция принципов римского наследственного права характеризовалась движением от занятия правового статуса наследодателя в рамках римской семьи во всем объеме предполагаемых полномочий к восприятию прав в имущественно правовой сфере. При этом первое начало сохранилось надолго, представляло главную специфическую особенность наследования в римской юридической традиции и предопределило общее понятие о наследстве и содержании связанных с ним прав, присущее римскому частному праву.

Наследственное право — есть совокупность норм, определяющих порядок перехода имущества умершего лица к наследникам.

В Древнем Риме институт наследственного права сформировался не сразу, получив свое завершение в законодательстве Юстиниана.

В древнейшее время имущество умершего оставалось в его агнатской семье или роде, а обязанности умершего прекращались. Развивается наследственное право с появлением частной собственности. Гай рассматривал наследование как один из способов приобретения собственности.

Наследование — это переход имущества умершего лица к одному или нескольким другим лицам (наследникам).

Наследство (hereditas) — в цивильном праве есть составная вещь, состоящая из имущественных прав и обязанностей наследодателя.

Не в полной мере наследование означало восприятие прав и обязанностей наследодателя в лично семейной сфере: так, наследник не обязывался к восприятию прав наследодателя как мужа, брата, сына и т.д. При этом вместе с наследством переходили обязанности по опеке и попечительству, которые могли иметь и лично-семейные основания: «Благо наследства влечет обременение опекой».

Вместе с тем, наследство включало в себя не только выгоды и возможные обогащения имущественного характера; с наследством неразрывно связывались лежащие на наследодателе обязательства, в том числе и те, о которых он не имел точного представления или даже вовсе не знал. Наследство могло быть полностью обременительным, когда в его содержание входили только имущественные долги и иные неисполненные обязательства. Иначе говоря, наследство непременно подразумевало совокупность всех выгод, льгот и обременении, прав и обязанностей в целости и неразрывности; наследник по римскому праву как бы занимал то же правовое положение, что было у наследодателя к моменту его кончины и воспринимал всю сложившуюся ситуацию в целом — в этом заключался принцип универсальности наследства, который был главным элементом, определявшим содержание наследства с точки зрения права.

В результате наследования происходит универсальное правопреемство (универсальная сукцессия) — т.е. имущество умершего лица целиком переходит к наследникам, а также все права и обязанности по наследству. В то же время римское право знало и сингулярное правопреемство, т.е. предоставление наследнику не всех, а лишь отдельных вещей (прав) наследодателя (легаты).

Римляне видели в лице наследника продолжение юридической личности умершего (наследодателя); при универсальном преемстве к наследнику переходило все имущество умершего, вся совокупность его прав и обязанностей. «К наследнику переходят все права умершего, а не только собственность на отдельные вещи, потому что имущество, обремененное долговыми обязательствами, также должно перейти к наследнику» (Помпоний, D.29.2.37).

Кроме того, кто мог «принять наследство целиком, тот не может, разделив его, принять только его часть» (Павел, D.29.2.1).

Совершалось это одним актом приобретения наследства. При наследовании переходили даже такие права, к приобретению которых в отдельности наследник не был способен.

Наследуя обязанности умершего, наследник отвечал по всем его долгам, даже если они превышали активное имущество. В этом случае наследство считалось убыточным. Наследство могло состоять даже из одних долгов. Тогда наследник отвечал своим имуществом. Ульпиан писал, что «наследник обладает той же властью и правом, что и умерший» (D.50.17.59). Это означает, что «наследственное имущество и юридические отношения передаются наследнику в том состоянии, в котором они находились у умершего».

При сингулярном преемстве только определенные лица в силу завещания приобретали отдельные права на имущество завещателя. В этом случае наследование совершалось в виде отказов — легатов и фидеикомиссов. При этом обязанности умершего на наследника не переходили, и по долгам наследодателя он не отвечал.

В римском праве наследование — это способ приобретения собственности mortis causa (т.е. в случае смерти прежнего собственника).

Таким образом, наследственное право есть совокупность правовых установлений, определяющих универсальную или сингулярную сукцессию (правопреемством) mortis causa.

Наследственно-правовые отношения возникали, если:

наследодатель был дееспособный;

передаваемые вещи могли быть предметом наследства;

был законный наследник;

этот наследник был способен принять наследство;

наследник заявлял о принятии наследства.

Права наследников в цивильном праве защищались специальными исками action hereditariae. Претор тоже давал судебную защиту лицам, которые по старым законам не имели права наследовать, и одновременно признавал завещания, составленные без особых формальностей. В коллизии прав преимущество имел цивильный наследник (перед преторским).

В период принципата претор стал защищать наследника независимо от его статуса. Так, наряду с цивильной собственностью постепенно формировалась бонитарная (преторская) собственность, преторское наследование с фактическим получением имущества. В эпоху домината старая цивильная система наследования и преторская практически слились.

универсальное или сингулярное;

по цивильному или преторскому праву;

по завещанию и без завещания (по закону).

Наследование возможно было либо по завещанию (основной вид), либо без завещания (по закону). Римское право не допускало возможности наследования после одного и того же лица по разным основаниям. Действовало правило: одно наследство не может быть в одно и то же время наследуемо на основании закона и на основании завещания. Это означало невозможность того, чтобы одна часть наследства перешла к наследнику по завещанию, а другая часть того же наследства — к наследникам по закону.

Приоритет имели завещательные наследники.

В древнейшее время существовало только наследование по закону. После смерти домовладыки (paterfamilias) все имущество в силу закона автоматически оставалось за агнатской семьей. Наследниками признавались только агнаты. Наследственное имущество поровну делилось между ними.

Когнаты, то есть кровные родственники, получили право на наследование по закону только в преторском праве, которое посчитало несправедливым лишение права наследования ближайших родственников умершего.

Позднее стали составляться и завещания, однако для их действительности необходимо было соблюсти немало формальностей.

Например, в начале республиканской эпохи любое наследственное распоряжение нуждалось в утверждении народного собрания. В период поздней республики и принципата большинство формальностей исчезло. Само завещание стало составляться в письменной форме и удостоверяться семью свидетелями.

Процесс перехода имущества умершего к наследникам состоит из двух стадий: открытия наследства и его принятия.

Открытие наследства по римскому праву допускалось только в имуществе умершего физического лица.

При этом не всякое лицо способно было быть наследодателем и наследником.

Субъекты наследственного права:

Наследодатель (defunctus) есть лицо со своим правом, которое при жизни может быть носителем наследственных прав и обязанностей.

Физическое лицо, может быть наследодателем, получать этот статусе в момент смерти (в момент открытия наследства, деляции).

Не могли быть наследодателями:

лица с чужим правом (если не обладали пекулием);

частные рабы (общественные рабы могли иметь право на 0,5 пекулия).

Не могли быть предметом наследования личные и семейные права наследодателя (обязанность организации семейного культа sacra входила в состав универсальной сукцессии).

Наследник (Heres) есть любое лицо (физическое или юридическое), которое имело право принять наследство.

Лица, которые могут получить статус наследника:

это должно быть определенное физическое лицо, которое должно жить в момент деляции (т.е. в момент смерти наследодателя и открытия наследства), в том числе и постумы — лица, зачатые к моменту смерти, но еще не родившиеся (как исключение); круг лиц широк — женщины, подвластные, рабы;

церковь (в период империи).

Не могли быть наследниками:

— перегрины и римляне, подвергнутые capitis deminutio media;

— дети государственных преступников, вероотступники, еретики;

— вдова, нарушившая траурный год;

— родственники малолетнего, не испросившие ему опекуна.

Момент призвания к наследству (момент открытия наследства) не всегда одинаков. Обычно это момент смерти наследодателя — в случае наследования определенным лицом по закону или по завещанию. В других случаях момент призвания к наследству наступает позже, например:

если наследник по завещанию назначен под условием — по наступлению этого условия;

наследник зачат, но не рожден — с рождением.

Чтобы приобрести наследство, стать обладателем наследственного имущества, следовало вступить в наследство.

В римском праве различали две категории наследников:

— необходимые (домашние наследники)

— добровольные, или посторонние — (назначенным наследником)

Необходимые (домашние наследники) — это лица, находящиеся в момент смерти наследодателя под его непосредственной властью. Это были подвластные дети и рабы по завещанию (Гай, 2.156).

Они приобретали наследство в момент его открытия помимо своей воли. Отказаться от принятия они не могли. Такой закон был установлен для предотвращения ущерба кредитору в случае пассивного наследования. Преторскими эдиктами это несправедливое положение наследника впоследствии было изменено. Alieni iuris было предоставлено право воздержаться от наследства посредством невмешательства в его дела, а рабам — право отделить собственное имущество от наследства.

К добровольным наследникам (назначенным наследником) относились все остальные наследники, которые в момент открытия наследства не находились под непосредственной властью наследодателя. Гай их называет посторонними (Гай, 2.161). В случае открытия наследства оно им только предлагалось. Они имели право принимать наследство или отказываться от него.

Форма волеизъявления была разной в зависимости от исторического периода. В древнейшее время необходим был особый торжественный акт — cretio; в позднейшее время волеизъявления выражалось или открытым бесформальным выражением, или путем совершения действий, свидетельствующих о наличии воли принять наследство (простое фактическое вступление в наследование).

Crеtio — торжественная устная форма — в присутствии свидетелей наследник заявлял о принятии наследства. Эта форма вышла из употребления в послеклассическую эпоху, была упразднена Юстинианом.

Фактически вступить в наследование означало действовать в качестве фактического наследника, т.е. «пользоваться наследственными вещами как наследник» (Гай, 2.166).

2. Срок вступления наследства

По цивильному праву срок для принятия наследства не существовало. При этом он мог быть определен в завещании.

Если такое указание отсутствовало, кредиторы имели право вызвать наследника в суд для ответа, будет он принимать его или нет. Если он отказывался отвечать, кредитор мог потребовать открытия конкурса над наследством. Претор устанавливал срок для размышления в 100 дней для ответа. Если лицо не приняло наследство в 100 дней, то оно признавалось отказавшимся от него. По праву Юстиниана молчание наследника рассматривалось как принятие наследства.

Порядок приобретения bоnorum possessio (преторское наследование) иной. Приобретение происходит через испрашивание у претора. Поэтому эта форма может быть только добровольной, в связи, с чем здесь не могло быть необходимого наследования. Испрашивать преторское наследование bonorum possessio можно было в течение одного года со времени открытия наследства нисходящим и восходящим наследникам (для назначенных наследников), другим наследникам (домашним) — в течение 100 дней.

Допускался отказ от наследства, вступление в которое еще не произошло. Оно не осуществлялось в какой-то торжественной форме (можно было в явной или молчаливой форме). После отказа нельзя было принять наследство. Но для лиц моложе 25 лет допускалась реституция (возврат в первоначальное положение).

С момента открытия наследства и до его принятия добровольными наследниками проходил определенный период времени. В течение этого периода времени наследственное имущество не имеет видимого хозяина. Наследство в это время называется лежачим. По древнему праву оно считалось бесхозяйным.

Его мог присвоить себе любой, и это не считалось кражей. Если не было ни одного из наследников по закону (и по завещанию) либо все они (имеющие хотя бы одного ребенка) отказались от наследства, наследство становилось выморочным.

Примечание: «сначала такое имущество признавалось бесхозяйным и поэтому становилось собственностью любого, кто его захочет захватить». Провладев им один год, лицо, захватившее наследство, становилось его собственником. Начинай с эпохи принципата выморочное имущество стало передаваться государству (сенату, церкви, монастырям). Но в период империи по требованию наследников вещи подлежали возврату, а позже расхищение наследства стало признаваться преступлением.

3. Наследование по завещанию

Модестин определял завещание как «законное выражение нашего волеизъявления, когда кто-то желает, чтобы нечто было сделано после его смерти» (D.28.1.1) *(116) .

Завещанием (testamentum) в римском праве признается не всякое распоряжение лица на случай смерти, а лишь такое, которое содержит назначение наследника. По классическому праву требуется, чтобы такое назначение было в самом начале завещания. Назначение наследника составляет существенную часть завещания: если в распоряжении, сделанном на случай смерти, имеются даже исчерпывающие указания, кому и в каких долях должно перейти имущество после смерти данного лица, но никто не назван в этом распоряжении в качестве наследника (никому не дано nomen heredis, имя наследника), завещание недействительно. Назначением наследника, однако, завещание может и не исчерпываться; в нем могут также содержаться отказы (легаты), назначены опекуны к малолетним наследникам и т.п.

Завещание — это одностороннее формальное распоряжение лица на случай смерти, содержащее назначение наследника и другие распоряжения на случай смерти.

Завещание является строго односторонним актом, в котором содержится только волеизъявление самого завещателя.

Для признания завещания действительным оно должно было отвечать определенным требованиям. То обстоятельство, что завещание получит действительное значение лишь при условии, если назначенный в нем наследник согласится принять наследство, не делает завещания договором, ибо это выражение воли наследника имеет место не при совершении завещания (как например, согласие одаряемого при одарении), а только после смерти завещателя, как совершенно самостоятельный, отдельный от завещания акт. Односторонний характер завещания проявляется, между прочим, в праве завещателя в любое время также односторонне изменить или вовсе отменить завещание.

Для юридической силы завещания требовался ряд условий:

оно должно было содержать назначение определенного наследника с указанием его имени (нет имени наследника — завещание недействительно);

нужно соблюсти форму завещания;

завещатель (тестатор) должен был обладать активной завещательной способностью (лица старше 12 (14) лет, дееспособные римские граждане, не подвластные, не душевнобольные, не расточители, не рабы, не глухонемые, не осужденные за государственные преступления);

наследник должен обладать пассивной завещательной способностью (не перегрин, не лишенный чести, не деловые корпорации);

завещание можно было при жизни изменить, отменить (односторонний акт).

По закону Августа о борьбе с безбрачием и бездетностью неженатые мужчины 25-60 лет и незамужние женщины 20-50 лет могли получить наследство по завещанию только после ближайших родственников (и то если в течение 100 дней после деляции вступали в брак).

Древнейшими формами завещания являлись:

а) перед куриатными комициями (народные собрания по куриям) 2 раза в год;

б) воины во время войны перед строем вооруженного войска, отправляющегося в стражение;

в) путем обряда манципации (пять свидетелей).

В классическом праве завещания составлялись путем обряда манципации, но без формальностей древнего права. Завещание подписывалось семью свидетелями.

Воины стали составлять завещания без каких-либо формальностей, простым волеизъявлением.

В постклассическом праве различали формы:

— нормальные (публичные и частные);

Частные завещания составлялись в устной и письменной формах при участии семи свидетелей;

— письменные завещания, написанные собственноручно или под диктовку, с личной подписью и печатями семи свидетелей; имя наследника могло не указываться, оно указывалось в специальном тайном распоряжении

Особые формы частных завещаний были или усложненными или упрощенными. Усложненными считались завещания слепых или неграмотных: усложнение выражалось в требовании восьмого свидетеля — определенное лицо — нотариус. К упрощенным относились завещания солдат во время похода, завещания сельских жителей, любые завещания своим нисходящим родственникам. Во всех подобных случаях требовалось меньшее количество свидетелей, и отсутствовали многие формальности.

Публичные завещания были двух видов: завещание посредством составления протокола суда или муниципального магистрата и — завещание в форме передачи императору на хранение письменного распоряжения на случай смерти.

Специальные завещания, составленные в чрезвычайных обстоятельствах, не требовали особой формы (во время чумы, составленное в деревне; завещание, по которому наследниками становились дети наследодателя). Для завещания воинов не требовалось никаких формальностей. Завещание слепых подписывало определенное лицо — нотариус.

Активная завещательная способность — способность совершать завещания. Завещатель должен был быть полностью правоспособным. Не всякое правоспособное лицо было способно совершать завещание. Этой способностью не обладали: перегрины, не имеющие commercium, частные рабы, пасквилянты, вероотступники и некоторые еретики, безумцы, малолетние, женщины (до II в. н. э) глухонемые при устной форме завещания.

На момент составления завещания требовалось наличие активной завещательной способности.

Пассивная завещательная способность — способность быть наследником.

Не могли быть назначены наследниками: перегрины; лица, лишенные чести; рабы; юридические лица до императорского периода, женщины.

Способностью быть назначенным наследником лицо должно было обладать в момент составления завещания и в период с момента призвания к наследству и до приобретения наследства.

Способность быть наследником включает в себя также способность приобретать что-либо по завещанию. Этой способностью лицо должно было обладать с момента призвания к наследству и до приобретения наследства. По праву Юстиниана, если вдова нарушила траурный год и вступила во второй брак, она могла оставить второму мужу не более 1/2 имущества; при наличии детей от законного брака нельзя было оставлять конкубине и детям от нее более 1/12 имущества всем вместе и более 1/24 одной конкубине; и др.

Завещание могло быть сделано в устной и в письменной форме. Устное завещание (testamentum permmcupationem) развилось из семейных распоряжений древнейшей эпохи и главенствовало в римском праве классической эпохи. Устное завещание предписывалось делать в виде торжественной процедуры, сходной с процедурой отчуждения — манципации, либо с участием народа (в куриатных комициях), либо перед 7 свидетелями, которые в древнейший период свидетельствовали содержание завещания, а позднее — только факт завещательного распоряжения.

Письменное завещание (testamentum per scripturam) должно было представлять документ, определенным образом составленный, с подписью завещателя. Участие свидетелей требовалось уже для удостоверения подлинности акта; они прикладывали свои печати и подписи к документу или к хранящему его ковчежцу (ящику), не обязательно зная о содержании распоряжений. Если завещатель был слеп, нем, глух, то в процедуре составления письменного завещания должен был участвовать нотариус; за неграмотного завещателя мог подписаться еще один свидетель. Завещание обязательно должно было заключать дату составления и поминать об обстоятельствах его составления; процедура составления завещания (равно в устной или письменной форме) должна быть одномоментной: перерывы, замена одних свидетелей на других не допускались. Если завещательное распоряжение сводилось только к «штучному» разделу наследства между наследниками по закону, то его составление могло проходить без свидетелей. Соблюдение требований наследования по закону во многом упрощало процедуру составления завещания.

В связи с распространением письменной формы завещания в эпоху рецепции хранение и вскрытие завещаний стало особо регулируемой процедурой. Завещания хранились либо в государственной казне, либо — позднее — у нотариуса. Вскрытие завещания должно было произойти не позднее 5 дней с открытия наследства (или смерти завещателя); правовые гарантии оплачивались 5% -ными пошлинами.

Право завещания не было абсолютным, ни с чем, ни считающимся волеизъявлением наследодателя. В интересах семьи и общества (в чем отразилось и предпочтение законного порядка наследопреемства в римском праве) завещатель в своих распоряжениях ограничивался, во-первых, необходимостью предоставить обязательные доли своим родственникам, во-вторых, наличием широких возможностей объявить завещание недействительным.

3.2. Содержание завещания (условия действительности)

Главным в содержании завещания являлось обязательное указание наследника. Как указывал Гай: «Завещания получают силу от назначения наследников, и посему назначение наследника считается как бы существеннейшим условием и основанием целого завещания» (Гай, 2.229).

свобода содержания в полной мере и в полном объеме;

на латыни, с 339 г. и на греческом языке;

наследником можно назначить одно лицо или несколько лиц, главное — эти лица определить поименно;

завещание могло содержать специальные распоряжения (условия, указания); если они были противоправными, аморальными или невозможными, то считалось по фикции, что их как бы нет;

наследодатель мог назначить другого наследника (заместителя) на тот случай, если первый не захочет или не сможет принять наследство. Он призывался к наследованию только тогда, когда первый не примет наследства.

могло содержаться назначение исполнителя завещания, опекунов, попечителей, об освобождении рабов на свободу (при получении части наследства рабов всегда отпускали на волю);

назначение наследника под условие допускалось, если условие имело отлагательный характер (т.е. исполнение откладывается и до его наступления есть неопределенность — pendentia), в этих случаях наследство открывалось не в момент смерти наследодателя, а по наступлении условия. Это условие не носило характер отменительного, т.к действовало правило: Semel heres semper heres (лицо, раз ставшее наследником, остается наследником навсегда);

8) завещаний sub modo (с возложением) — т.е. наследник должен выполнить какое-либо обязательство, использовать имущество по определенному назначению, поставить памятник и т.д. Если наследник не выполнял, то к нему применяли меры административного принуждения.

Дополнение к завещанию, составленное отдельным документом, содержащее распоряжения, которые своевременно не смогли войти в завещание, называлось кодициллами. Кодициллы — письменное пожелание наследодателя по распределению наследства (имели силу только при подтверждении в завещании). Юстиниан установил правомочность всех кодицилл в устной, или письменной форме в присутствии не менее пяти свидетелей.

Завещатель мог в любое время отменить составленное завещание путем уничтожения, составления нового.

3.3. Недействительность завещания

Завещание может не иметь юридической силы с самого начала или потерять его последствия. В любом случае оно могло быть оспоримым или ничтожным.

С самого начала ничтожно завещание, не удовлетворяющее предписанным законом условиям, то есть когда завещатель не имел права на совершение завещания или не была соблюдена форма завещания, или не произведено действительное назначение наследника.

С самого начала оспоримым такие завещания, которые совершены под влиянием заблуждения, обмана, принуждения.

Первоначально действительное завещание может потерять силу по разным основаниям. Так, сам завещатель может уничтожить его составлением нового завещания или заявлением перед судом и тремя свидетелями, либо уничтожением самого письменного акта или печатей свидетелей на нем.

Помимо воли завещателя оно может потерять силу, если ввиду умаления правоспособности завещатель потеряет способность к совершению завещания после его составления. Такой же результат наступает, если назначенный наследник утратит способность к принятию наследства вследствие умаления правоспособности или умрет раньше завещателя, либо не примет наследства, переданного по завещанию.

Наследование по закону в Риме исторически предшествовало наследование по завещанию. В древнейший период преобладал переход имущества законным наследникам помимо воли умершего. К законным наследникам принадлежали агнаты — лица, находившиеся под семейной властью домовладыки. Как отмечалось, при отсутствии завещания имущество умершего переходило к наследникам по закону, обозначенным в постановлениях XII таблиц. Система наследования старого цивильного права определялась положением этих законов.

Исторически наследование по закону возникло раньше наследства по завещанию. Первоначально имущество в случае смерти главы семьи переходило к его родственникам в силу сложившегося обычая. Преемство по закону наступало в случае отсутствия или недействительности завещания.

На протяжении всей истории Рима система наследования без завещания менялась несколько раз. В наследовании по закону основными являются правила, устанавливавшие круг законных наследников и размер наследственной доли каждого из них. Наследование по закону было предопределено исключительно римским пониманием семьи. В интересах законного перехода наследства выделялись два типа родства: агнатическое и когнатическое.

В Законах XII Таблиц было установлено три класса наследников (Таб. V.4).

Согласно законам XII таблиц, если умерший не имел подвластных и не оставил наследственного распоряжения — его имущество переходило ближайшему агнату.

Общим признаком, определяющим право на наследство на всех этапах, был вид родства наследника с наследодателем.

В связи с этим цивильное право различало три группы (класса) наследников:

— свои (heredes sui) — законные наследники, которые находились к моменту смерти наследодателя в его власти и после его смерти становились sui iuris (жена в браке кум ману, дети, усыновленные, внуки умерших сыновей). Внуки делят между собой ту часть наследства, которую получил бы их отец, если бы был жив (наследование по праву представления). Таким образом, наследство делится поколенно. Наследование по праву представления заключается в том, что к наследованию призывались лица, являвшиеся наследниками лица, умершего раньше своего наследодателя. Они наследуют ту долю, которую получил бы он, если бы был жив;

— ближайшие агнаты (agnatus proximus) (брат, сестра); Второй класс наследников призывался к наследованию при отсутствии своих наследников (sui heredes).

Призывался ближайший агнат. Если же было несколько агнатов одинаковой степени родства, наследство между ними делилось поровну (поголовное наследование). Дальнейшая степень родства устранялась ближайшей. Если не было наследников второй степени агнатского бокового родства (братья, сестры, мать, если она состояла с отцом покойного в браке cum manu), то призывалась третья и т.д. Таким образом, не допускалось наследование родственниками разных степеней. Если ближайший агнат не принял наследство, то оно не переходило следующему по родству агнату. Наследство в этом случае считалось выморочным, а в древнейшее время — бесхозяйным.

— члены одного с наследодателем рода (gentiles) т.е. когнаты. Члены рода наследовали только при отсутствии наследников первого и второго классов. К концу республики этот класс исчез. Между призванными наследниками имущество делилось поровну.

В дальнейшем на смену патриархальной семье и общей семейной собственности пришла индивидуальная частная собственность, защищаемая преторским правом.

Преторская система (bonorum possessio intestati) была закреплена преторским эдиктом Адриана, смешав агнатов и когнатов, который устанавливал четыре класса наследников:

1. unde liberi — все цивильные sui умершего, эмансипированные дети и отданные в усыновление;

2. unde legitimi — законные наследники: sui (но без эмансипированных) и агнаты;

Наследники второго класса призывались в том случае, если не было unde liberi или если никто из них не попросил себе преторское наследство (bonorum possessio) в установленный срок. Ближайший по степени родства агнат наследовал в том случае, если не было sui.

3. unde cognati — кровные родственники до шестой степени включительно, некоторые седьмой степени родства; дети наследовали за мать и наоборот

Реформы императорского законодательства были направлены на усиление наследственных прав когнатов. При Адриане был издан Тертуллианов сенатус-консульт, по которому женщине, имеющей jus liberоrum, было предоставлено цивильное наследственное право после ее детей. Мать стала призываться в классе unde legitimi.

При Марке Аврелии и Коммоде Орфициев сенатус-консульт 178 г. н.э. предоставил такое же наследственное право в классе законных (legitimi) детям после матери с преимуществом перед всеми ее когнатами.

Права детей на наследование после родственников по материнской линии расширяются законами Валентиниана, Феодосия и Аркадия. Юстиниан издает ряд указов, расширяя наследственные права женщин.

4. vir et uxor — переживший супруг (жена или муж).

Наследники последующей очереди призывались к наследованию только в случае отсутствия лиц предыдущей.

В конечном итоге система наследования без завещания приобрела сложный и запутанный вид.

Юстиниан новеллами 118 (543 г) и 127 (548 г) создал новый порядок наследования.

Юстиниановская система наследования включала в себя пять класса наследников:

1. десценденты, т.е. все нисходящие наследники умершего, при всём этом усыновленные дети наследовали наравне с родными детьми наследодателя; при одинаковой степени делили поровну с капитализацией (приращением) долей (per capita); внуки, правнуки на основе репрезентации (per stirpes): т.е. то, что получило быть лицо, пройдя последовательно через все разряды от умершего;

2. ближайшие по степени родства асценденты, т.е. восходящие родственники умершего (отец, мать, дед, бабка и т.д.), и полнородные братья и сестры, дети умерших полнородных братьев и сестер по праву представления. Если наследовали только асценденты, то наследство делилось по линиям: одна половина — асцендентам с отцовской стороны, другая — асцендентам с материнской стороны;

3. неполнородные братья и сестры и их дети по праву представления;

4. все остальные боковые кровные родственники умершего независимо от степени родства; одна степень родства — все получают в равных долях и по принципу репрезентации;

5. входит переживший супруг, он призывался к наследованию в последнюю очередь, т.е. если не вступил в наследство ни один из наследников первых четырех очередей. При этом переживший супруг, не имевший собственного имущества и приданого, имел право на необходимое наследование. Размер этого необходимого наследования составлял 1/4 наследства, но не более ста фунтов золотом. Наследуя вместе со своими детьми от брака с умершим, вдовствующий супруг получал причитающуюся ему долю в узуфрукте.

Если наследство не принято ни одним наследником как по завещанию, так и по закону, оно становится выморочным.

Необходимое наследование (императивное) если в завещании обходили ближайших родственников, то они могли требовать признания завещания недействительным и пересмотреть его с точки зрения необходимого наследственного права.

Необходимое наследственное право рассматривалось как:

1) формально необходимое наследственное право — это право сыновей и дочерей и др. быть упомянутыми в завещании, хотя бы и исключенных из наследования. Завещатель должен поименно лишить сыновей, дочерей, внуков наследства, бел этого завещание считается абсолютно или относительно ничтожным, а значит, влекло за собой открытие наследства по закону;

2) материально необходимое наследственное право — право ближайших интестатных наследников получить определенную долю в наследстве при отсутствии причин для лишения их наследства.

Правомочными считаются те завещания, и которых ближайшие наследники получают не менее 1/4 того, что они наследовали бы по закону, не будь завещания.

Круг лиц, за которыми признавалось право на обязательную долю, был претором расширен присоединением к «своим» наследникам, также эманципированных детей. В классическую эпоху право на обязательную долю уже принадлежало еще более широкому кругу наследников, а именно: нисходящим к восходящим родственникам завещателя — безусловно, полнородным и единокровным братьям и сестрам завещателя — при условии, если наследником в завещании назначено лицо опороченное (persona turpis). Размер обязательной доля определялся сначала одной четвертью той доли, какую получило бы данное лицо при наследовании по закону.

В праве Юстиниана размер обязательной доли стали определять более гибко: если бы при наследовании по закону данное лицо получило не менее четверти наследства, то обязательная доля исчислялась в размере одной трети от этой законной доли; если же при наследовании по закону лицо получило бы менее четверти, то обязательная доля равнялась половине того, что лицо получило бы по закону.

Если обязательная доля не оставлена по уважительной причине, завещание сохраняло полную силу. Уважительность причины устанавливалась в классическую эпоху по усмотрению суда. Юстиниан дал исчерпывающий перечень таких оснований для лишения обязательной доли; например, причинение опасности для жизни завещателя, вступление дочери, не достигшей 25 лет, в брак против воли родителя и т.д.

Последствием предъявления «иска о нарушении завещателем нравственных обязанностей» в классическую эпоху была не полная недействительность завещания, а только — в той мере, в какой необходимо для удовлетворения жалобщика, т.е. для того, чтобы ему получить обязательный минимум. При этом если имеющих право на обязательную долю было несколько человек, или в завещании назначено было несколько наследников, оспаривание должен был вести каждый из обойденных против каждого из наследников в отдельности; если, например, обойденный к одному из двух наследников по завещанию иск предъявил, а к другому нет — то в отношении второго наследника завещание сохраняло полную силу.

Если завещатель не совсем лишал своего ближайшего наследника обязательной доли, а только назначал ему ее не в полном размере, заинтересованному наследнику давался иск о дополнении законной доли (actio ad supplendam legitimam, подразумевается — partem).

Вступление в наследство могло быть совершено или прямым выражением воли (притом в древнем цивильном праве — строго формальным, в преторском и позднейшем праве Юстиниана — также и неформальным) или же самым поведением лица, как наследника; например, лицо взыскивает причитающиеся суммы с должников наследодателя, платит долги его кредиторам и т.д.

Вступая в наследство, наследник не только приобретает соответствующие права, но и становится ответственным по обязательствам наследодателя. Даже если наследство состоит почти из одних долгов наследодателя, универсальный характер наследственного преемства приводит к ответственности наследника по этим долгам. При этом отмеченное выше мистическое представление, что в наследства воплощается имущественно — правовая личность умершего, приводило к тому практическому выводу, что наследниц принципиально отвечал за долги наследства, как за свои неограниченно. Избежать такой неограниченной ответственности наследник мог только путем радикальной меры — непринятия наследства, если его пассив превышает актив.

В праве Юстиниана было установлено, что если наследник произведет (с участием нотариуса, оценщика, кредиторов наследства, легатариев) опись и оценку наследственного имущества, то его ответственность по долгам наследства ограничивается размерами актива наследства. Эта льгота называется beneficmm inventarii. Такой инвентарь, должен быть составлен не позднее трех месяцев после того, как наследник узнал об открытии наследства (приступить к составлению инвентаря нужно было в течение первого месяца).

Beneficium inventarii имеет практическое значение в тех случаях, когда в наследственном имуществе много долгов, и для наследника возникает опасность, что его собственное имущество в значительной мере пойдет на удовлетворение кредиторов наследодателя. Но положение может быть и иное: в наследстве актив превышает пассив, но у наследника много своих долгов. Принятие наследства приводит к слиянию этих двух имущественных масс — наследника и наследодателя; как кредиторы наследника, так и кредиторы наследодателя (а также легатарии) могут искать удовлетворения из всего этого объединенного имущества. При большой задолженности наследника кредитора наследодателя рискуют не получить удовлетворения из-за этой конкуренции кредиторов наследника (причем это обстоятельство не могло быть ими учтено, когда они кредитовали наследодателя).

Для ограждения интересов кредиторов наследства преторским эдиктом было введено beneficium separationis («льгота отделения»). Эта льгота состояла в том, что кредиторам наследства было предоставлено право потребовать отделения наследственного имущества от собственного имущества наследника, с тем, чтобы наследственное имущества пошло, в первую очередь, на удовлетворение кредиторов наследства, затем на выплату легатов, и лишь возможный остаток можно было использовать на удовлетворение кредиторов наследника.

Приобретение наследства имело своим последствием также погашение взаимных обязательств, существовавших между наследником и наследодателем, поскольку в лице наследника соединялся после принятия наследства и кредитор и должник по этим обязательствам; прекращение сервитутов, которые имел наследодатель на вещи наследника или, наоборот, — в силу наступавшего в этом случае совпадения в одном лице и права собственности и сервитута.

Ограничения наследования по завещанию в цивильном праве — поименное исключение наследников.

Ограничения наследования по завещанию в преторском праве — наличие необходимой доли (не меньше 1/4).

Наследуемое имущество по общему правилу делилось поровну между всеми законными наследниками, относящихся к одной очереди. Например, если призывались к наследованию три наследника, то каждый из них приобрел право на 1/3 наследственного имущества.

При поколенном равенстве (наследовании), то есть когда одни наследники приобретали наследственные права на общих основаниях (например сыновья), а другие — в силу представления (например внуки), принцип равного распределения изменялся. Если после смерти отца остались, например, три сына, а один сын умер и оставил четырех внуков, то каждый сын получал но 1/4 наследства, а внуки — ту же долю, но не на каждого, а на всех.

Все они наследовали в равных частях. Дети ранее умерших братьев и сестер наследовали по праву представления. Если наследовали одни восходящие, наследство делилось по линиям: отцовской и материнской. Это имело значение, если к наследству призывались не родители, а деды и бабки. Если после наследодателя остались дед по отцу и дед и бабка по матери, то они получали наследство не поровну. Одна половина шла деду по отцовской линии, а вторая в равных частях деду и бабке по материнской линии.

Наследование по праву представления — это право внуков получить ту долю наследства, которая бы досталась их родителям, если бы те пережили наследодателя. Такое наследование необходимо отличать от наследственной трансмиссии.

Например, в момент смерти наследодателя оказались в живых из числа его нисходящих дети и внуки от ранее умершего сына или дочери. В этом случае эти внуки имеют право получить ту долю, которая досталась бы их умершему отцу или матери, если бы те пережили наследодателя.

Такое участие в наследовании называется наследованием по праву представления (внуки в этом случае как бы представляют собой своего умершего отца или мать).

Наследование по праву представления не следует смешивать с так называемой наследственной трансмиссии. Наследники по праву представления являются наследниками не своего отца или матери (не переживших открытия наследства), а самого наследодателя (в приведенном примере — деда).

Постепенно в римском праве сложилось понятие наследственной трансмиссии, которая заключалась в переходе права наследования к наследникам лица, призванного к наследованию, но не успевшего принять его ввиду смерти в течение одного года с момента, когда наследнику стало известно об открытии наследства.

Таким образом, если и в этом случае взять для примера тех же родственников, и предположить, что в момент смерти деда его сын (отец внуков) был жив, но до вступления в наследство умер, к его детям переходит право принять наследство, оставшееся после деда, но эти дети считаются в этом случае наследниками не деда, а отца.

Римское право начало свое развитие с полного отрицания наследственной трансмиссии: право, возникающее у наследника в момент открытия наследства, есть строго личное, как бы особый вид его правоспособности; переходить по наследству «право принять наследство» не может. А в конечной стадии развития римского права проводится, под влиянием выступившей вперед имущественно — правовой стороны наследования и ослабления мистического представления о воплощении в наследстве личности наследодателя, иной принцип.

Римское право в древности не допускало наследственной трансмиссии, так как право наследника рассматривалось как сугубо личное и оттого непередаваемое. В дальнейшем трансмиссия была разрешена, но ограничена одним годом со дня извещения первоначального наследника об открытии ему наследства.

Сонаследники — это совместные собственники наследства по квотным, процентным или идеальным долям всего наследства.

5. Легаты (legatа) и фидеикомиссы (fideicommissа).

5.1. Дарение в случае смерти

Флорентин так определял понятие легата: «Легат — это умаление наследства, посредством которого завещатель желает обратить в пользу третьего лица что-либо из того, что в совокупности будет принадлежать наследнику» (D.30.116) *(118). Модестин указывал: «Завещательный отказ (легат) — это дарение, оставленное по завещанию» (D.31.36) *(119) .

Легат (завещательный отказ) — это распоряжение завещателя наследнику о выдаче из полученной наследственной массы денежных сумм или вещей или о выполнении и определенных действий в пользу третьих лиц (легатарии).

К сингулярному типу наследования относились легаты. Они были в Риме настолько распространены, что, в конце концов, был принят закон Фальуидия (40г. до н. э) запрещавший наследодателю выделять в виде легатов более трех четвертей наследства.

Из определения легата следует, во-первых, так называемый сингулярный характер преемства легатария (т.е. лица, в пользу которого назначен легат) в имуществе наследодателя. Это значит, что он преемник наследодателя в отдельном праве, но не в какой-то доле наследства и что получение легата не сопровождалось ответственностью (в какой бы то ни было мере) за долги наследодателя. Во-вторых, поскольку легат можно было оставить только в завещании, нельзя было возложить легаты на наследника по закону (ab intestate).

Различалось несколько видов легатов:

1. легат с вещным действием (с правом собственности) или отказ посредством виндикации, при котором легатарий получал предмет легата в собственность (чаще всего в момент принятия наследства наследниками), в связи с чем он получал виндикационный иск;

2. легат с обязательственными действиями по исполнению (отдельные легаты с годовой выплатой в определенный срок) — «легат из обязательства» предоставлял легатарию обязательственное право требования от наследника исполнения воли завещателя.

3. отказ способом дозволения: наследник был обязан не препятствовать легатарию самому взять и унести отказанную ему вещь наследодателя или наследника;

4. отказ «посредством получения вещи наперед».

По Законам XII таблиц легат устанавливался только при отсутствии законных наследников. Легаты получили в Древнем Риме очень широкое распространение, и нередко завещатели устанавливали столько легатов, что наследникам почти ничего! не доставалось из наследственного имущества. В интересах наследников были введены ограничения легатов.

По закону Фурия 200 г. до н.э. легат не должен превышать 1 тыс. ассов. По закону Вокония 169 г. до н.э. легатарий не может наследовать больше доли наследников. Данных ограничений оказалось недостаточно, так как наследственное имущество могло быть существенно уменьшено путем назначения большого числа мелких легатов.

В связи с этим по закону Фальцидия 40 г. до н.э. были введены более жесткие ограничения:

¦ наследник получил право не выдавать в качестве легатов боле 3/4 полученного им наследства (легатарий может получить не более 3/4);

¦ четверть наследства, оставшегося после погашения долгов наследодателя, должна была поступить наследнику (наследник при наличии легатов должен получить не менее 1/4 наследственного имущества — т. и. фальцидиева четверть).

Юстиниан установил по закону ‘/2 для наследников.

Если легатарий отказывался от легата, то тот поступал наследнику.

Легат приобретался в два этапа:

— первый возникал после смерти наследодателя. Его значение заключалось в том, что если легатарий пережил наследодателя, то его право на получение легата само становилось способным переходить по наследству. Поэтому если легатарий умирал, не успев получить легата, то его право переходило к его наследникам.

— второй этап — это момент принятия наследства наследниками. С этого момента легатарий или его наследники получали право требовать осуществления своих прав. При отказе наследников они могли подать соответствующие иски.

В практике нередко встречались случаи, когда легаты оставлялись без соблюдения форм цивильного завещания, а, например, распоряжением на случай смерти, не содержавшим в себе назначения наследника (такие распоряжения назывались кодициллами); иной раз распоряжение о предоставлении известной вещи из состава наследства было обращено к наследнику по закону. В республиканский период такие распоряжения не пользовались юридической защитой, исполнять их или нет, было делом совести наследника; отсюда название такого рода распоряжения » — фидеикомисс (т.е. порученное совести). В период принципиата фидеикомиссы получили исковую защиту и стали подобны легатам.

В Юстиниановом праве произошло слияние всех типов легатов в единый, а его — с фидеикомиссом. Легат мог быть признан недействительным по тем же основаниям, что и завещание, но и независимо от действительности завещания. Его можно было отозвать.

Фидеикомисс — это доверительное поручение, излагаемое в завещании, неформальная просьба к наследнику (фидуциарию) исполнить что-либо третьему лицу (фидеикомиссарию) за счет наследства («поручение совести»).

Фидеикомисс имел ряд преимуществ перед легатом:

— фидеикомисс мог быть возложен не только на наследника по завещанию и кодициллами, но и на наследника по закону;

В цивильном праве фидеикомиссарию не давался иск, т.е. он не имел исковой защиты, так как исполнение воли покойного предоставлялось добросовестности — никакого обязательства не порождало для обремененного просьбой (фидуциария). Защита стала допускаться при Августе с помощью cognatio extraordinaria (когнатского экстроординария).

— фидеикомисс мог быть установлен в любой форме и не обязательно в самом завещании (например, в виде письма, приложения к завещанию и т.д.);

— фидеикомисс мог быть установлен ранее или позднее самого завещания.

Первоначально для фидеикомиссов не было установлено соблюдения какой-либо формы, достаточно было даже простого кивка головы. На практике фидеикомисс оформляли в виде письма на имя наследника (codicillus). Кроме того, на случай возможного признания завещания недействительным к завещанию прибавляли просьбу рассматривать этот документ как кодицилл, обращенный к наследнику по закону.

Постепенно различия между легатами и фидеикомиссами сглаживаются. Юстиниан полностью объединил легаты и фидеикомиссы.

Поскольку неограниченная свобода отказов могла нарушить интересы наследника по завещанию, в период республики вводятся ограничения на размер легатов.

Позже Законом Фальцидия (40 г. до н. э) было установлено, что наследнику по завещанию должна остаться свободной хотя бы 1/4 часть наследства. Впоследствии это ограничение было распространено также на фидеикомиссы.

5.4. Дарение в случае смерти

Donatio mortis causa — есть дарение в случае, когда даритель умрет раньше одаряемого. Определение данного вида дарения содержится в Дигестах Юстиниана (Марциан, D.39.6. I).

В силу заключенного договора даритель мог потребовать подаренное назад в случае, если он переживет одаряемого или если избежит смерти. Если же даритель умирал раньше, то его наследники не имели права требовать возврата подаренного. Таким образом, дарение в случае смерти становится окончательным (исполняется) только после смерти дарителя раньше одаренного.

На этот договор ввиду некоторого его сходства с отказами распространялись ограничения, установленные для легатов (правила Фальцидиевой четверти и положение о действительности дарения в том случае, если наследства было достаточно для покрытия наследственных долгов, и др.).

В 531 г. Юстиниан подтвердил слияние легатов и фидеикомиссов.

Универсальный фидеикомисс — это универсальное правопреемство, когда все наследство передается фидсикомиссарию.

В праве Юстиниана сохранились только универсальные фидеикомиссы. Фидеикомиссы, которые приводили к сингулярному правопреемству, были объединены в одну группу с легатами.

Семейный фидеикомисс — передача наследства в рамках одной семьи в интересах отдельных ее членов или нескольких поколений одной семьи (Юстиниан ограничил четырьмя поколениями).

6. Ответственность наследников по долгам наследодателя

С принятием наследства на наследника переходили все обязанности наследодателя, за исключением строго личных, имущество наследодателя сливалось с имуществом наследника. Такое слияние могло быть невыгодно как кредиторам наследодателя, так и наследникам.

Кредиторам наследодателя было невыгодно тогда, когда у наследника были свои долги перед своими кредиторами. Для этого претором было установлено, что слияние имущества происходило только после удовлетворения претензий кредиторов наследодателя. Если же долги наследодателя превышали его активное имущество, слияние было невыгодно наследнику. Юстиниан установил правило, по которому наследники отвечали по долгам наследодателя в пределах стоимости описанного в присутствии нотариуса и свидетелей наследства. По правилу преступная прибыль, доставшаяся наследникам, подлежит изъятию, хотя за деликт они не отвечают (D.3.6.5).

Уже в древнейшем римском праве были известны два вида наследования: по закону и по завещанию. Римлянами создаются понятия об универсальном и сингулярном правопреемстве, наследственной трансмиссии и наследовании по праву представления, используемые в современном праве. Свобода завещаний со временем ограничивается в интересах ближайших родственников, за которыми признается право на обязательную долю в наследстве.

Подводя итог всему вышеизложенному необходимо отметить то, что сегодня, в гражданском праве Российской Федерации имеют место отдельные черты Римского права, и еще более эта характерная особенность отражена в недавно вступившей в действие 3 части Гражданского кодекса Российской Федерации, которая, на мой взгляд, содержит наибольшее количество норм, основанных на наследственном праве Древнего Рима (наследственная трансмиссия и т.д.) Именно поэтому значение наследственного права Древнего Рима, да и вообще всего римского частного права невозможно недооценить для развития гражданского права всех развитых государств.

Список рекомендуемой литературы

Дигесты Юстиниана // Под ред. И.С. Перетерского. — М., 1986. — 254 с.

Гай Институции. — М., 1997. — 177 с.

Кодекс Юстиниана. Избранные фрагменты в переводе с примечаниями И.С. Перетерского. М., 1984. — 132 с.

Хрестоматия по всеобщей истории государства и права // Под ред.К.И. Батыра, Е.В. Поликарповой // М., 1996. — Т.1. — С.54-67.

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран // Под ред.З.М. Черниловского. — М., 1994. — С.121-157.

Антокольская М.В. Лекции по семейному праву. — М., 1996. — 132 с.

Астапенко П.Н. Римское частное право. — М., 2001. — 168 с.

Агарков М.М. Ценность частного права. // Правоведение. — 1992. — № 1. — C.27.

Боголепов Н.П. История римского права. — М., 1887. — С.11.

Боголепов Н.П. Учебник истории и системы римского гражданского права. — М., 1907. — С.44.

Берман, Рейд Ч. Римское право и общее право Европы. // Государство и право. — 1994. — № 12. — С.32-33.

Барток М. Римское право. Понятия, термины, определения.М., 1989. — 189 с.

Газиева И.А. Римское право и латынь. — М., 2003. — 177 с.

Дождев Д.В. Римское частное право. — М., 1996. — 200 с.

Дождев Д.В. Римское архаическое право. — М., 1993. — 193 с.

Дождев Д.В. Основания защиты владения в римском праве. — М., 1996. — С.35-44.

Дождев Д.В. Практический курс римского права. — М., 2000. — С.123.

Дыдынский Ф. Залог по римскому праву. — Варшава, 1972. — С.12.

Косарев А.И. Римское право. — М., 1986. — С.77.

Кудинов О.А. Практикум по римскому праву. — Белгород, 1998. — С.123.

Кузищин В.И., Маяк И.Л. и др. — История древнего Рима. — М., 2002. — С.34.

Кучма В.В. Государство и право Древнего Мира. — М., 1997. — 145 с.

Кофанов Л.Л. Обязательственное право в архаическом Риме. — М., 1994. — 156 с.

Липшиц Е.Э. Право и суд в Византии в IV-VIII вв. — Л., 1976. С.123-124.

Макеев В.В. Основы римского частного права. — М., 1998. — С.44.

Новицкий И.Б. Римское право. — М., 1996. — С.50.

Римское частное право / Под ред.И.Б. Новицкого. — М., 1995. — 193 с.

Римское право / Иво Пухан, Мирьяна Поленак-Акимовская. — Москва, 1996. — 434 с.

Римское право в схемах и определениях / Под ред.Л. Пиляева. — М., 2006. — 80 с.

Римское частное право / Под ред.Л. Пиляева. — М., 2000. — 146 с.

Савельев В.А. История римского частного права. — М., 1986. — 188 с.

Сборник «Русская философия собственности XVII-XX вв». — М., 1983. — 232 с.

Суворов Н.С. Об юридических лицах по римскому праву. — М., 2000. — 56 с.

Скрипилев Е.Л. Основы римского права. — М., 1999. — 132 с.

Хутыз М. Римское частное право. — М., 1994. — 123 с.

Черниловский З.М. Римское частное право. — М., 1997. — 144 с.

Черниловский 3.М. Лекции по римскому частному праву. — М., 1991. — 182 с.

Хаусманжер Г.О. современном значении римского права // Государство и право. — 1991. — № 5. — С.11-12.

Хвостов В.М. Система римского права. — М., 1999. — С.45.

Хохлов Е.Б., Бородин В.В. Понятие юридического лица: история и современная трактовка // Государство и право. — 1993. — № 9. — С.10.

Яровая М.В. Римское частное право — М., 2004. — С.11-18.

Энциклопедический словарь. Брокгауз и Эфрон. Библиографии. — М., — 1993. — Т.1,2. — С.56.

Основные понятия наследственного права. Наследственная масса как совокупность имущественных и некоторых личных неимущественных права и обязанностей наследодателя. Наследственные правоотношения с иностранным элементом.

Основные понятия наследственного права. Субъектный состав наследственных правоотношений. Наследование по закону и по завещанию. Наследственная масса как имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности наследодателя.

Общие положения о наследовании. Основания наследования. Наследование по завещанию. Наследование по закону. Приобретение наследства. Наследование отдельных видов имущества. Новый гражданский кодекс.

Наследственное право в период раннего римского права, республики и империи и в законодательстве Юстиниана. Пять степеней родства, классов наследников, влияние римских частноправовых конструкций и подходов. Сингулярное преемство и ограничения завещаний.

Основные аспекты и значение наследования в международном праве, его понятие и сущность. Универсальное правопреемство. Наследование по завещанию, по закону. Наследственные права иностранцев в Российской Федерации и российских граждан за границей.

История Вавилона того времени. История нахождения «Кодекса Хаммурапи». Судебники — первые законы. Законы Хаммурапи — шестого царя первой вавилонской династии. Структура судебника. Брачно-семейное право. Наследственное право.

Общие предпосылки появления предприятия. История становления предприятия на Руси в IX — XII вв. Наследование предприятия в XIV — XVII веках, в XVIII — начале XIX веках, во второй половине XIX — начале XX века. Наследование торгового предприятия.

Понятие наследования, переход имущества умершего наследователя к другим лицам в порядке универсального правопреемства. Наследование по завещанию, по закону. Приобретение наследства, отказ от него, охрана наследства, свидетельство о праве на наследство.

Анализ наследования в системе гражданского права: время и место открытия, основания преемства по закону (согласно степени родства, нетрудоспособными иждивенцами), по завещанию. Принятие (согласно заявлению, фактическими действиями) и отказ от наследства.

Основные понятия наследственного права. Наследование по закону и по завещанию. Правовые категории наследственного права: время и место открытия наследства, принятие наследства. Основные задачи, решаемые институтом наследования, его предмет и значение.

Общие вопросы принятия предприятия по наследству. Проблемы сохранения предприятия как единого комплекса, используемого для осуществления предпринимательской деятельности. Меры по охране предприятия как имущественного комплекса и управление им.

Этапы развития наследственного права России. Понятие срока в праве. Срок принятия наследства и восстановление срока его принятия. Сроки исковой давности в наследственных правоотношениях. Соотношение понятий момента смерти и времени открытия наследства.

Время открытия наследства как срок возникновения наследственных правоотношений. Определение момента смерти и времени открытия наследства. Сроки существования наследственных прав, наследственное правопреемство. Исковая давность в наследственных делах.

Понятия, основания и устранение от наследования. Время и место открытия наследства. Установление дееспособности завещателя. Наследственные правоотношения как самостоятельная категория наследственного права. Субъекты наследственных правоотношений.

Еще по теме:

  • Исполнение наказания в виде лишения свободы дипломная работа Исполнение наказания в виде лишения свободы дипломная работа Работ в текущем разделе: [ 3556 ] Дисциплина: Уголовное право На уровень вверх Тип: Дипломная работа | Цена: 1750 р. | Страниц: 66 | Формат: doc | Год: 2012 | КУПИТЬ | Получить демо-версию работы бесплатно Данная […]
  • Процесс развода в украине с детьми Процедура расторжения брака или развод Процедура расторжения брака или развод Для заказа юридической услуги при расторжении брака в Украине, свяжитесь с нами: тел: +38 099 071 81 22, e-mail: info​ @ ​yurposlugi.com.ua Как оформить развод в Украине? Украинским законодательством […]
  • Исковое заявление об уменьшении суммы иска Заявление об уменьшении размера исковых требований Образец заявления (ходатайства) об уменьшении размера исковых требований с учетом последних изменений законодательства. В _________________________ (наименование суда) Истец: ______________________ (ФИО полностью, адрес) об уменьшении […]
  • Компенсация за 1 ребенка в детском саду Предоставление компенсации за детский садик в 2018 году Если ребенок посещает детский сад, его родители обязаны вносить денежные средства за получение услуги. Однако государство позволяет в 2018 году вернуть часть уплаченных денежных средств. Компенсацию за пребывание ребенка в детском […]
  • Материнский капитал с 2012 пфр Перечень необходимых документов в Пенсионный фонд (ПФР) для гашения ипотеки материнским капиталом Для гашения ипотеки материнским капиталом необходимо полностью следовать ФЗ №256 от 29 декабря 2006 года. Вам нужно будет собрать необходимый пакет документов и предоставить их в районное […]
  • Возврат 3 ндфл за ипотеку Как получить налоговый вычет при покупке квартиры в ипотеку? Какие нужны документы в налоговую для возврата 13 процентов? Приобретая жилье в ипотеку, каждый гражданин России имеет право на возврат части уплаченных денег из бюджета – на налоговый вычет при покупке квартиры в […]
  • Трудовой кодекс глава 27 гарантии и компенсации ГЛАВА 27. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ, СВЯЗАННЫЕ С РАСТОРЖЕНИЕМ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА Комментарии посетителей: ТК РФ обновлен и выложен на сайте Трудовой Кодекс РФ в последней редакции уже выложен на сайте Трудовой Кодекс РФ обновился Обновилась и доступна для скачивания в формате […]
  • Смена директора ооо документы в налоговую Смена директора ООО. Как уведомить госорганы о смене руководителя? Стоимость смены директора предприятия (ООО, ЧП): 600 грн. * Срок смены руководителя ООО: 2-3 рабочих дня. В ходе хозяйственной деятельности предприятия, время от времени, возникает ситуация связанная с сменой директора […]